EDNA LOGO 1
EDNA LOGO 1

ב 1990 נרצח החייל שלמה צ’רנה ע”י חברתו שנעצה סכין בליבו. קיבלה 6 שנים בכלא, אולם בתביעת הפיצוי לעיזבון השופט קבע ששלמה התגרה בה כשאמר לה “נראה אותך עושה את זה”, וייחס למנוח 20% אשם תורם

שלמה צ'רנה הרוצחת חברתו נעצה בו סכין וקיבלה רק 6 שנים בכלא

בשנת 1990 החייל שלמה צ’רנה נרצח ע”י חברתו בת ה 17.  היא נעצה סכין בליבו וקיבלה שנתיים מאסר.  הפרקליטות ערערה והיא קיבלה 5 שנים.  בערעור לעליון הוסיפו לה 4 שנים והיא קיבלה 9 שנים. לאחר התנהגות טובה יצאה מהכלא אחרי 6 שנים בגיל 25.   הסיבה לרצח:  הוא הודיעה לה שהוא עוזב אותה. 

באתר משרד הביטחון פרסמו שקר שהוא נפל בקרב…..  כך מעלימים רשויות המדינה את תופעת רצח גברים ע”י נשים.  התופעה פשוט מטוטאת מתחת לשולחן, כאילו היא לא קיימת.  הרוצחת הזו מסתובבת היום היננו ואף אחד לא יודע שהיא רוצחת.  יכול מאוד להיות שהיא התחתנה והביאה ילדים לעולם, ועדיין אף אחד לא יודע שהיא רוצחת.  לא נתפלא אם כתבו שהיא בת 17 רק כדי לשפוט אותה בבית משפט לנוער ולתת לה עונש קל.

שלמה צ'רנה הרוצחת חברתו נעצה בו סכין וקיבלה רק 6 שנים בכלא
בתמונה החייל הנרצח שלמה צ’רנה – הרוצחת חברתו נעצה בו סכין וקיבלה רק 6 שנים בכלא

הרצח אירע בשנת 1990 ב 9 דצמבר החייל שלמה צ’רנה ז”ל נרצח באכזריות ובדם קר. לא נפל בקרב – כפי שכתוב באתר של משרד הביטחון.  הרוצחת היתה חברתו” בת ה-17, והיא נעצה בו סכין בלב אך ורק כי ביקש להיפרד ממנה! 

כאשר אחותו של המנוח תבעה את הרוצחת תביעה נגררת, השופט ששמו לא ידוע קבע כי למנוח יש אשם תורם של 20% ברצח של עצמו.  לדברי השופט היא הניפה עךליו סכין והוא עשה לה פרובוקציה כשאמר לה “נראה אותך עושה דבר כזה”.  לדברי השופט “אדם בר-דעת לא יגיד במקרה כזה למחזיק בסכין המונפת: “נראה אותך עושה דבר כזה”, שכן יש בכך משום קריאת תיגר, או סוג של פרובוקציה, המותיר למחזיק בסכין פחות מרווח לנטוש את הסכין”…   מי היה מאמין שזו איכות השפיטה????

וכך תיאר השופט את האשם התורם שייחס לנרצח: 

“המנוח והנתבעת היו חברים קרובים אך יחסיהם הצטיינו בסערות רגשיות, ובעליות וירידות ביחסים ביניהם, ומדי פעם נפרדו זה מזה וחזרו זה לזה לסירוגין. קודם ליום המקרה נפרדו השניים, והמנוח בא לבית הנתבעת לקחת את חפציו.  הנתבעת מסרה למנוח את חפציו פרט למעיל אחד שלו, ואמרה כי תחזיר לו את המעיל לאחר שיחזיר לה קלטת שלה שמסר לחבריו.  המנוח עזב את המקום וחזר לאחר מכן שנית.  הנתבעת שיערה שהמנוח יחזור, והמתינה לו כשסכין בידה.  הנתבעת פתחה למנוח את דלת דירתה, ולטענתה צעקה לו שייצא מהבית. משלא שעה לה – הרימה את ידה עם הסכין.  לדברי הנתבעת, צעד המנוח צעד לאחור וסטר על לחייה, וכשראה את הסכין בידה אמר: “נראה אותך עושה דבר כזה”.  לדבריה, הוא הדף אותה קצת לאחור והיא דחפה אותו בידה החופשית, ואז הניפה את הסכין ודקרה אותו דקירה אחת בחזהו. מדקירה זו נפטר המנוח.  הנתבעת הסבירה כי לא התכוונה להרוג את המנוח אלא רק “להראות לו פרינציפ”.

“המנוח ידע כי התנהגותה של התובעת מוזרה שכן היא ניסתה להתאבד בעבר ואף אושפזה בבית חולים לחולי נפש, והמנוח בא לבקרה.  אין מחלוקת כי הנתבעת אינה, ולא היתה, חולת נפש, אך היא סובלת מהפרעת אישיות, ומוגדרת כאישיות חסרת יציבות, בעלת התנהגות אימפולסיבית, עם נטייה להרס עצמי.  המנוח לא יכול היה לדעת את ההגדרות הרפואיות של מצבה הנפשי של הנתבעת, אולם ללא ספק נתקל בתגובותיה עקב אישיותה, ויכול היה, וצריך היה – להביא בחשבון תגובות בלתי שקולות מצידה.  אכן, עד יום האירוע נתקל המנוח, ככל הנראה, בתגובות מזוכיסטיות שלה ולא בתגובות סדיסטיות נגדו, אולם עצם התנהגותה האימפולסיבית היתה חייבת להדליק במוחו אור אדום לכך שלא ניתן לצפות מראש מה היא עלולה לעשות”.

“תגובתו הטבעית של האדם הסביר במקרה שמישהו מניף סכין למולו היא – או לברוח מהמקום, או לדבר על לב מחזיק הסכין – להניחה ולא לעשות בה שימוש, או לנסות ולהוציא את הסכין מידי המחזיק בה. אדם בר-דעת לא יגיד במקרה כזה למחזיק בסכין המונפת: “נראה אותך עושה דבר כזה”, שכן יש בכך משום קריאת תיגר, או סוג של פרובוקציה, המותיר למחזיק בסכין פחות מרווח לנטוש את הסכין מאשר באחת מן האפשרויות האחרות שצוינו לעיל.  החשש שמחזיק הסכין ייענה לקריאת התיגר מתחזק פי כמה כשאומרים מלים כאלה לאדם בעל אישיות אימפולסיבית, בלתי יציבה, כפי שהכיר המנוח את הנתבעת”.

“בנסיבות אלו ניתן לומר כי למנוח היתה רשלנות תורמת לאשר ארע, אם כי, כמובן, אף אחד מהם לא סבר ולא רצה כי הארוע יסתיים במות המנוח.  בנסיבות שצוינו נראה לי כי יש לראות בהתנהגות המנוח משום רשלנות תורמת בשיעור של 20%”  

שלמה צרנה

לאחר שהפרקליטות ערערה נגזרו עליה 9 שנים בלבד בכלא מתוכם ריצה רק 6 (!!!). ב1996 היא שוחררה מהכלא בגיל 23 והתחילה חיים חדשים. מאז ועד היום לא פורסם שמה ולא פורסמה תמונתה, כי כך זה בישראל.  גם כשאישה רוצחת באכזריות חייל צה”ל יקר מפז שמשרת את המדינה בנאמנות – גם אז יש לה זכויות יתר ויחס מועדף – למשלך עונש בהנחת וגינה וצו איסור פרסום על שמה.

אולי נזכה לראות את הגברת בשנה הבאה מדליקה משואה בהר הרצל לזכר האהבה שהייתה להם ולתפארת מדינת ישראל.

וכך נכתב עליו באתר של צה”ל, כך מסתירה מדינת ישראל את האמת על שלמה צ’רנה

“בן אבלינה ונתן. נולד ביום א’ בשבט תש”ל (8.1.1970) בירושלים. למד בבית-הספר היסודי ‘ארגנטינה’ ובמגמת מכניקה בבית-הספר התיכון ‘אורט נביאים’ בירושלים.  שלמה, בחור שקט ונחמד, חייכן, סימפטי ומלא שמחת חיים. בן נאמן להוריו היה, בעל לב רחום שאהב לעזור לכל, וחבריו הרבים העריכוהו וחיבבוהו. מחנכו תאר אותו כבחור בעל ידי זהב. שלמה אהב מאד ספורט והיה ספורטאי מצטיין בכדורגל ובכדורסל. הוא שיחק בקבוצת הילדים של הפועל ירושלים בכדורגל ואף זכה בתעודות הצטיינות על פעילותו הספורטיבית.   בשלהי יולי 1988 גויס שלמה לשירות חובה בצה”ל. בתום הטירונות עבר קורס מכונאי סטי”ל בחיל הים לאחר מכן עבר לשרת בחיל החימוש וסיים קורס בהידראוליקה.

ביום כ”ג בכסלו תשנ”א (9.12.1990) נפל שלמה בעת שירותו. בן עשרים היה בנפלו. הוא הובא למנוחות בבית-העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. הותיר אחריו הורים, אחות – שרית ואח – תומר.

במכתב ניחומים למשפחה כתב מפקד היחידה: “…שלמה היה חייל למופת בעל מקצוע מיומן, אשר שירת בצה”ל במסירות ובאחריות ראויים לציון. כל משימה שהוטלה עליו ביצע בשלמות תוך אמונה עמוקה בחשיבות ובצורך וכן דירבן את חבריו לפלוגה לביצוע משימות ברמה גבוהה. שלמה היה חבר יקר אשר היטה אוזן קשבת למצוקות חבריו וסייע להם ככל יכולתו. אופיו השקט והמנומס הקרין על חבריו שלווה וביטחון, הכבוד והדאגה לטיפול בהוריו ישמשו לנו דוגמה לכיבוד אב ואם. אני אזכור אותו תמיד כאדם למופת, כבן מסור להוריו, כחבר וכחייל מצטיין”.  משפחתו הנציחה את זכרו בתרומה לבית הכנסת.

אחותו של המנוח הגישה תביעת פיצויים נגד הרוצחת וזה מה שנפסק.  לא הצלחנו לאתר מי השופט ובאיזה בית משפט זה נדון.  

  1. זוהי תביעת עזבון המנוח שלמה צ’רנה ז”ל ותביעת אחותו של המנוח בתור יורשתו היחידה, בגין הריגתו של המנוח בידי הנתבעת.

2. הנתבעת הורשעה בבית משפט זה ביום 14.8.91בגין הריגת המנוח ביום 6.12.90, בכך שדקרה אותו דקירה אחת בסכין – וגרמה למותו, בהיותה בת 5, 17שנה.

3. בית משפט זה גזר את דין הנתבעת ל- 5שנות מאסר בפועל ושלוש שנים מע”ת, אך בית המשפט העליון הגדיל את עונשה ל- 9שנות מאסר בפועל, תוך השארת המע”ת על כנו.

4. המנוח היה חייל במותו.

5. ביום 9.2.94 הגיש עזבונו של המנוח ואחותו היורשת היחידה (לאחר שהורי המנוח הסתלקו מחלקם בעזבון לטובת אחות המנוח) – תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים, לפי סעיף 77לחוק בתי המשפט (נ”מ), תשמ”ד – .1984

6. הפיצוי הנתבע מהנתבעת הוא בשניים:

א. אבדן חיים – קיצור חיים.

ב. כאב, סבל ועגמת נפש.

יודגש כי התביעה איננה תביעת תלויים.

התביעה היא, איפוא, על פי סעיף 19לפקודת הנזיקין (נ”ח).

7.  סעיף 19(ד) לפקודת הנזיקין קובע:  “הזכויות הנתונות לפי פקודה זו לעזבון של נפטר באות להוסיף על הזכויות הנתונות לתלויים בנפטר לפי פקודה זו או כל חיקוק אחר ולא לגרוע מהן”.  חוק התגמולים – 

8.  על פי האמור בסעיף 2(ב) לחוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), תשמ”ח – 1988- יחול חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש”י- 1950(להלן – חוק התגמולים) – לגבי בני משפחתו של חייל שמת כתוצאה מחבלה שנחבל בנסיבות כאמור בסעיף 2(א)(1)עד (2א).

9.  סעיף 21(א) לחוק התגמולים קובע כי אם “מגיעים לפי חוק זה בשל מותו של נספה תשלומים לפי חוק זה לבן משפחתו או בעד בן משפחתו של הנספה, ואותו בן-משפחה זכאי בשל מות הנספה הזה לפיצויים על פי חוק אחר, יחולו הוראות אלה.. ..” והמשך הסעיף קובע את ההוראות במקרה כאמור.

על סמך סעיף זה טוענת הנתבעת כי דין התביעה להידחות, שכן הורי המנוח מקבלים תגמולים בגין מות המנוח לפי חוק התגמולים, והעובדה שויתרו על זכויותיהם כיורשי המנוח לטובת אחותו – אינה יכולה לתת לאחות יותר זכויות משהיו להורים.

10. חוק התגמולים נותן סיוע לתלויים, וכאמור – התביעה שלפנינו אינה תביעת תלויים.  חוק התגמולים אינו מפצה את העזבון או היורשים בגין כאב וסבל או קיצור החיים של המנוח, ועל כן אין מדובר בכפל גבייה, ואין המדינה זכאית לתבוע מן העזבון את הפיצוי בגין כאב וסבל או קיצור חיים של המנוח, אם אלה נתקבלו מן המזיק.  במקרה שלפנינו לא חל, איפוא, סעיף 21לחוק התגמולים.

קיצור תוחלת חיים –

11. בספרו של טדסקי – “דיני הנזיקין”, סעיף 369, נזכר הדין באנגליה בסוגיה זו, ומצוטטים דברי השופט רייט במשפט ford .v rose(1937): “לכל אדם הזכות שחייו לא יקוצרו על ידי מעשה נזיקין של הזולת”.

“משמופרת זכות זו – על המזיק לשלם פיצוי על קיצור תוחלת חייו של הניזוק… מאז פוסקים שם כי זכות זו קיימת לא רק בידי הניזוק עצמו, אלא גם בידי עזבונו אם נפטר הניזוק עקב מעשה הנזיקין שביצע בו המזיק”.

12. בפסק הדין הידוע בפרשת (1941) benham v. Gamblingפסק בית הלורדים כי יש לפסוק “סכומים צנועים מאד” בראש נזק זה.

13. בתי המשפט בישראל קיבלו עקרון זה, והם פוסקים פצוי בגין קיצור חיים, ונהגו לפסוק סכומים צנועים מאד.  ע”א 316/54, “דן” נ. בן שלום, פד”י ח'(2), 1585,1588;  ע”א 407/61, 439, 469עירית נתניה נ. וייס, פד”י ט”ז (2) 853, 865(ד’) שם נפסקו 4000ל”י לבן 49ש’; ע”א 146/64 ברשטלינגר נ. רובינשטיין, פד”י י”ח(3), 215- שם נפסקו 6000 ל”י לילד בן 8 שנים. בע”א 15/66 שנער נ. חסן, פד”י כ'(2) 455- נפסקו ע”י בית המשפט המחוזי לילדה שנפטרה בהיותה בת 11 ש’ – 4000ל”י.

בית המשפט התייחס להלכת בנהם נ. גמבלינג באנגליה בנושא זה, ולעובדה כי בתי המשפט בארץ הלכו בעקבותיה, אולם קבע:

“כשלעצמי, רואה אני את הדבר באור אחר. ראשית, אינני מתאר לי כיצד אפשר לקחת דבר כה בלתי-ידוע ובלתי-יציב כמו אושר האדם כקנה מידה לפסיקת פיצויים… למעשה נדרש בית המשפט לעשות את הבלתי-אפשרי. האיש עצמו אולי מסוגל לחוש את ערך האושר שאבד לו. אבל כיצד ידע זר להעריך את גודל אבידתו של אדם אחר על בסיס של אבדן אושר, מה גם כשהמדובר הוא לא במה שהיה בעבר אלא במה שעשוי להתרחש בעתיד?… לפיכך, נראה לי כי קנה המידה האפשרי היחידי הוא אורך החיים שאבד; וגם בזה יש, כמובן, מידה לא קטנה של ניחוש והשערה. אבל לפחות כאן אפשר להתבסס על ממוצעים סטטיסטיים ועל נתונים רפואיים אוביקטיביים.

שנית, כאשנו באים לאמוד את הפיצוי עבור אבדן חיים או קיצור תוחלת חיים לפי קנה המידה של אורך החיים בלבד, אין לשכוח כי אצלנו מאז ומתמיד החיים אין ערוך להם, חשיבות החיים וקדושת החיים הם מעל לכל… אין צריך לומר כי שום כסף לא ישווה לאבדן חיים ולא יפצה על שלילת טוב החיים. אבל אם נגזר איכשהו לפצות על כך בכסף, חייב הסכום להיות פיצוי ממשי על אבדן דבר שהוא יקר מכל יקר… (עמ’ 460ג-ו).

בהתחשב עם כל זה, לא נראה לי הסכום של 4000ל”י כדמי-נזק מוגזמים עבור מות ילדה בגיל 11″. (עמ’ 461א’).

בע”א 384/74 עזבון אזולאי נ. וולקן (פד”י ל’ (1) 374, קבע בית המשפט

העליון בעמ’ 376א’:

“עלינו על דרך חדשה בקביעת הפיצוי בראש הנזיקין של קיצור תוחלת החיים. הדגשנו את חשיבות החיים וקדושתם, ואמרנו שקנה-המידה לקביעת הפיצוי צריך להיות אורך החיים שאבדו. ואשר לערך הכספי של הפיצוי אמרנו שהוא צריך להיות “פיצוי ממשי על אבדן דבר שהוא יקר מכל”. מאז החלו בתי-המשפט המחוזיים לפסוק סכומים גבוהים מאלה שהיו מקובלים עליהם עד אז לפי הדוגמה האנגלית, אבל עדיין נשארו צנועים למדי. עד כה לא עברו את התקרה של 000, 15ל”י”.

בית המשפט הזכיר את דברי כב’ השופט י. כהן בע”א 596/71 אררט נ. סאלח (סביר כרך ז’, עמ’ 95):

“נראה לי שהגיע הזמן שגם אנחנו נקבע “מחיר” יותר ממשי עבור חיי אדם ונראה עצמנו חופשיים בענין זה מכבלי הפסיקה האנגלית… לא אנסה לקבוע כאן מהו הסכום המתאים כפיצוי במקרה שלפנינו, כי העזבון תבע בגין קיצור תוחלת חיים 000, 10ל”י בלבד וסכום זה בוודאי שאינו מוגזם”.

בע”א 384/74 האמור נספה אדם בגיל 23כשההנחה היתה שיש לו תוחלת חיים של עוד 50שנה, ובית המשפט קבע לאור גילו ולאור ירידת ערך הכסף:

“לאור מציאות זו ובהתחשב במגמה לקבוע פיצוי ממשי בראש נזיקין זה, נראה לנו שהסכום של 000, 25 ל”י שנתבע כאן אינו מוגזם ויש לאשרו”. ( 376ה’).

14. ב”כ הצדדים לא המציאו לי תקדים מן התקופה האחרונה לענין פיצוי בגין אבדן תוחלת החיים, ואין לי אלא להתייחס לע”א 4118/91 עזבון ארגמן נ. חפצדי שהיה ערעור על פסק דין שלי.  באותו פסק דין שניתן ע”י בית המשפט העליון ביום 24.4.94 קבע בית המשפט כי נער שגרם למות חברו ע”י מכת אגרוף קלה באזור הבטן והחזה, בהיות שניהם בכתה ח’ (בני 14- 13ש’) – ישלם פיצוי בסכום של 000, 50ש”ח (בערכם ביום מתן פסק הדין של בית המשפט העליון).

כאב וסבל –

15. כאב וסבל הוא ראש הנזק הכולל בחובו פיצויים על היסורים הגופניים והנפשיים ועל אי הנוחות שנגרמו בעבר וייגרמו בעתיד לניזוק בעקבות מעשה הנזיקין. ניזוק מקבל פיצוי על כאב וסבל אם אמנם בפועל כאב וסבל או שיש חשש כי יכאוב או יסבול בעתיד.

16.  בעבר נפסק כי אם הניזוק נפטר עם ביצוע העוולה בו, אין הוא זכאי לפיצויים בשל כאב וסבל (ע”א 287/56 שבילי נ. עמרן, פד”י י”ב 95, 97).

כמו כן נפסק כי אם איבד הניזוק את הכרתו, אין הוא זכאי לפיצוי על הכאב והסבל בתקופה זו. (ע”א 372/65 דהאן נ. פרנסיס, פד”י י”ט(4) 92). פסיקה זו תאמה את הפסיקה האנגלית שקבעה כי באין כאב וסבל – לא ייתכן פיצוי על כאב וסבל. (ראה טדסקי – דיני הנזיקין, סעיף 370).

17. בתקדים שנער שינה בית המשפט העליון גם את ההלכה הנוגעת לכאב וסבל של נפטר, וכך הוא אומר מפי כב’ השופט ברנזון:

“כשהתאונה מביאה למוות מהיר או מיידי, מקופל הסבל העיקרי באותו רגע איום שבו רואה הנפגע את מר המוות סר אליו או שהוא חש את קצו ההולך וקרב. במקרה האחר, כאשר הנפגע נשאר בחיים אך תוחלת חייו קוצרה, סבלו קשה שבעתיים… קשים עינויי הנפש מיסורי הגוף ובקביעת סכום הפיצויים בראש נזיקין זה יש להתחשב גם בזה…

בכל מקרה יש, איפוא, לפצות הן על אבדן החיים או על קיצור תוחלת החיים והן על הסבל הקשור בכך, אלא שמידת הסבל שונה כמובן ממקרה למקרה ויש הבדל חד בין מקרה של מוות מהיר או מיידי ונכות המתמשכת והולכת בצל הקודר של קיצור החיים”.  (עמ’ 460 ז- 461 רישא).

כאמור, באותו מקרה ניתן פיצוי כולל בסך 4000ל”י הן בגין קיצור חיים והן בגין כאב וסבל של ילדה שנפטרה בת 11ש’.

18. באשר לאדם שהפגיעה הקטלנית הרגה אותו על אתר, התייחס כב’ מ”מ הנשיא זילברג הן לשאלת הכאב והסבל והן לשאלת קיצור תוחלת החיים גם יחד, לאמור:

“על כרחך אתה אומר, כי ראש נזיקין זה, לא במידות ומשקלות של הגיון ייבחן. מקורו לא בתבונה אלא במוסר וברגש: הכורח להגיב על מעשהו המסוכן של הפוגע – הרשלן, והרצון שלא לתת לו להתחמק מאחריות. לא ייתכן כי מי שפוצע וחובל וממית, ייצא נקי ופטור ושמח, רק מפני שמכתו היתה כה “מוצלחת”, עד שלא זו בלבד שהיא קיפחה את חיי הזולת, אלא אף “אכלה” את התובע שבהם; או מפני שהחיים הם ערך כל כך יקר ונשגב, עד שאין למצוא לו תמורה שקולה, אדיקווטית, במקרה השמדת החיים… על-כל פנים לא מפי המזיק מוכנים אנו לשמוע מענה שכזה. אפשר איפוא לבסס, מבחינה מוסרית-רגשית זו, את ההכרה באבדן תוחלת החיים כראש-נזיקין המשתלם ליורשי הנפגע שמת”. (עמ’ 463ד’-ה’).

ומה הוא ה”מוסר-השכל” העולה מכל האמור?…

יש לחייב את המזיק בתשלום סכום מהותי, סובסטנטיבי, בעד נטילת החיים, לא רב מדי, גזירה שמא יאמרו: ממירים אנו “בערכך” נפשות בממון; ולא קל מדי, שלא להפגין זלזול בחיי בני אדם”.

(עמ’ 464ד’) (ההדגשות במקור).

19. יצוין כי בתקדים ארגמן לא עשה בית המשפט אבחנה בין קיצור תוחלת החיים ובין הכאב והסבל, אלא פסק סכום גלובלי אחד לשניהם.

20. מאז חקיקת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל”ה – 1975- משולמים הפיצויים בגין כאב וסבל וקיצור תוחלת החיים בעקבות תאונות דרכים – על פי אותו חוק, אשר בסעיף 4(א)(3) קבע כי הפיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון לא יעלו על סכום מקסימלי שנקבע מפעם לפעם.

תקנות הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חישוב פיצויים בשל נזק שאינו נזק ממון), תשל”ו- 1976קבעו בתקנה 4:

“נגרם מותו של הניזוק כתוצאה מן התאונה, יהיה סכום הפיצויים לעזבונו עשרים וחמישה אחוזים מן הסכום המקסימלי”.

אין מחלוקת כי ההוראות של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, והתקנות על פיו – אינן חלות במקרה שאיננו תאונת דרכים, אך בתי המשפט משתמשים בהוראות אלו כבסיס בפסיקותיהם, ואינם נוהגים לפסוק פחות מסכום זה.

21. סעיף 77לחוק העונשין, תשל”ז- 1977מסמיך את בית המשפט שהרשיע אדם – לפסוק גם בתביעה אזרחית של הקרבן נגד הנאשם.

ב”כ התובעים טוען כי סכום הפיצוי לפי סעיף זה עומד היום על 000, 61 ש”ח.

22. התובעים תובעים מהנתבעת בגין ראש הנזק של אבדן תוחלת חיים וכאב וסבל סכום של מליון ש”ח.

התובעים לא הציגו לפני אף תקדים בו נתן בית משפט כלשהו (בישראל או בחו”ל) – פיצוי כה גבוה בראש נזק זה.

23.  בהתחשב בנוהג הקיים במקרים כגון דא נראה לי כי הפיצוי ההוגן, בהתחשב בכל התקדימים הנ”ל, בגין קיצור תוחלת חייו של המנוח שהיה כבן 20 במותו, ובגין הכאב והסבל (הקצרים יחסית) – הינו שילוש הסכום המשולם בגין נזק שאינו נזק ממון לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים והתקנות לפיו בערכו היום.

רשלנות תורמת –

24.  הנתבעת טוענת כי המנוח חשף עצמו מרצונו למצב שנוצר וכי יש לו אשם תורם במותו.

25.  המנוח והנתבעת היו חברים קרובים אך יחסיהם הצטיינו בסערות רגשיות, ובעליות וירידות ביחסים ביניהם, ומדי פעם נפרדו זה מזה וחזרו זה לזה לסירוגין. קודם ליום המקרה נפרדו השניים, והמנוח בא לבית הנתבעת לקחת את חפציו.  הנתבעת מסרה למנוח את חפציו פרט למעיל אחד שלו, ואמרה כי תחזיר לו את המעיל לאחר שיחזיר לה קלטת שלה שמסר לחבריו.  המנוח עזב את המקום וחזר לאחר מכן שנית.  הנתבעת שיערה שהמנוח יחזור, והמתינה לו כשסכין בידה.  הנתבעת פתחה למנוח את דלת דירתה, ולטענתה צעקה לו שייצא מהבית. משלא שעה לה – הרימה את ידה עם הסכין.  לדברי הנתבעת, צעד המנוח צעד לאחור וסטר על לחייה, וכשראה את הסכין בידה אמר: “נראה אותך עושה דבר כזה”.

לדבריה, הוא הדף אותה קצת לאחור והיא דחפה אותו בידה החופשית, ואז הניפה את הסכין ודקרה אותו דקירה אחת בחזהו. מדקירה זו נפטר המנוח.

הנתבעת הסבירה כי לא התכוונה להרוג את המנוח אלא רק “להראות לו פרינציפ”.

26.  המנוח ידע כי התנהגותה של התובעת מוזרה שכן היא ניסתה להתאבד בעבר ואף אושפזה בבית חולים לחולי נפש, והמנוח בא לבקרה.  אין מחלוקת כי הנתבעת אינה, ולא היתה, חולת נפש, אך היא סובלת מהפרעת אישיות, ומוגדרת כאישיות חסרת יציבות, בעלת התנהגות אימפולסיבית, עם נטייה להרס עצמי.  המנוח לא יכול היה לדעת את ההגדרות הרפואיות של מצבה הנפשי של הנתבעת, אולם ללא ספק נתקל בתגובותיה עקב אישיותה, ויכול היה, וצריך היה – להביא בחשבון תגובות בלתי שקולות מצידה.  אכן, עד יום האירוע נתקל המנוח, ככל הנראה, בתגובות מזוכיסטיות שלה ולא בתגובות סדיסטיות נגדו, אולם עצם התנהגותה האימפולסיבית היתה חייבת להדליק במוחו אור אדום לכך שלא ניתן לצפות מראש מה היא עלולה לעשות.

27.  תגובתו הטבעית של האדם הסביר במקרה שמישהו מניף סכין למולו היא – או לברוח מהמקום, או לדבר על לב מחזיק הסכין – להניחה ולא לעשות בה שימוש, או לנסות ולהוציא את הסכין מידי המחזיק בה. אדם בר-דעת לא יגיד במקרה כזה למחזיק בסכין המונפת: “נראה אותך עושה דבר כזה”, שכן יש בכך משום קריאת תיגר, או סוג של פרובוקציה, המותיר למחזיק בסכין פחות מרווח לנטוש את הסכין מאשר באחת מן האפשרויות האחרות שצוינו לעיל.

החשש שמחזיק הסכין ייענה לקריאת התיגר מתחזק פי כמה כשאומרים מלים כאלה לאדם בעל אישיות אימפולסיבית, בלתי יציבה, כפי שהכיר המנוח את הנתבעת.

28.  בנסיבות אלו ניתן לומר כי למנוח היתה רשלנות תורמת לאשר ארע, אם כי, כמובן, אף אחד מהם לא סבר ולא רצה כי הארוע יסתיים במות המנוח.

29.  בנסיבות שצוינו נראה לי כי יש לראות בהתנהגות המנוח משום רשלנות תורמת בשיעור של %.20

30.  לאור כל האמור אני מורה לנתבעת לפצות את התובעים, באמצעות תובעת 2, בגין קיצור תוחלת חייו של המנוח ובגין כאב וסבל של המנוח, סכום השווה ל-% 80 משילוש הסכום המשתלם היום לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים במקרה של מות הנפגע.  סכום זה ישא ריבית והצמדה כדין מהיום ועד יום התשלום בפועל.

31.  הנתבעת תשלם לתובעים את אגרת בית המשפט כאשר זו נושאת ריבית והצמדה כדין מיום התשלום ועד יום ההחזר בפועל.

32.  הנתבעת תשלם לתובעים שכ”ט עורך דין בסך -.000, 10ש”ח + מע”מ.  סכום זה ישא ריבית והצמדה כדין מהיום ועד יום התשלום בפועל.

 

Views: 37

One Comment

  1. עדנה, ברכות על המאמר החשוב.
    אם בנשים רוצחות עסקינן, אז למה שלא תכתוב מאמר גם על שרה כהן מירושלים?
    שרה כהן, ההיא שרצחה את ארבע בנותיה, שרפה את ביתה (שהיה גם בית בעלה)
    ולקנוח – התאבדה.
    למיטב הבנתי, היה זה המקרה הכי חמור של רצח ילדים בידי הוריהם במדינת ישרהל
    אי פעם. ארבע בנות נרצחו בידי אמן. המקרה הכי חמור – נעשה בידי אשה. לא בידי גבר. אשה!
    והתשקורת הפמינאצית קבלה על עצמה צו אסור פרסום לגבי שמה של שרה כהן.
    אתה מבין את זה? לא היה שום צו שאסר את פרסום שמה אלא התשקורת התנדבה
    מרצונה החופשי שלא לפרסם את שמה. כי הרי רק גברים הם אלימים אז שלא יחשבו
    בטעות שגם נשים יכולות להיות אלימות ורוצחות…
    שמה פורסם לבסוף בידי גיל רונן, הפעיל האנטיפמינאצי ההוא שהתאבד.
    אגב, אם גברת כהן לא היתה מתאבדת, היא היתה זוכה לכל היותר במאסר בן 5 שנים
    על רציחותיה עקב חק האחריות המופחתת שדאגו לסדר לנשים לאחר לידה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *